Co je to svěřenské nástupnictví a jaké z něho pramení práva a povinnosti?

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Co je to svěřenské nástupnictví a jaká z něho pramení práva a povinnosti?

Svěřenské nástupnictví je jako institut dědického práva upraveno v ustanovení § 1512 a násl. Občanského zákoníku. Svěřenského nástupce je možné povolat v závěti stejně jako náhradníka a je to osoba, na níž přechází dědictví po smrti primárního dědice nebo za jiných závětí stanovených podmínek. Rozdíl mezi náhradnictvím a svěřenským nástupnictvím je zejména v tom, že u náhradnictví se dědic dědicem prakticky nestává, jelikož ztratí způsobilost být dědicem ještě před smrtí zůstavitele a pozůstalost tak připadne rovnou náhradníkovi. Oproti tomu u svěřenského nástupnictví zůstavitelem povolaný dědic pozůstalost skutečně nabývá, je však v rozsahu této pozůstalosti omezen při pořizování pro případ své smrti nebo jiné právní skutečnosti (např. ukončení studia) tím, že tuto pozůstalost následně nabývá svěřenský nástupce.

Zůstavitelem povolaný dědic, označovaný jako přední dědic, může být limitován co do rozsahu nakládání s majetkem ze zůstavitelovy pozůstalosti. To záleží na tom, zda zůstavitel výslovně umožní přednímu dědici volně nakládat se zděděným majetkem po dobu života nebo ne. V případě, že zůstavitel přednímu dědici volné nakládání neumožní, je přední dědic ve vztahu k tomuto majetku pouhým poživatelem.

Pokud je přední dědic pouhým poživatelem je jeho právem užívat služebnou věc pro svou vlastní potřebu a potřebu své domácnosti, brát ze služebné věci všechny plody a užitky, dále má právo na veškeré výnosy věci, a to pravidelné i nepravidelné a má právo být zapsán ve veřejném seznamu jako vlastník služebné věci. Přednímu dědici také náleží poměrný příspěvek od svěřenského nástupce na to, co on jako přední dědic plnil na zůstavitelovy dluhy nebo nepominutelnému dědici na povinný díl. Přední dědic není oprávněn majetek z dědictví zcizit ani zatížit, jelikož jeho povinností je šetřit podstatu služebné věci a uchovat ji pro svěřenského nástupce, proto přední dědic potřebuje pro zcizení či zatížení věci souhlas svěřenského nástupce. Zákon ale upravuje dvě situace, které tvoří výjimku z tohoto zákazu. První výjimkou je situace, kdy přední dědic vykonává svá práva a plní své povinnosti s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a je nucen věc zcizit nebo zatížit, pak je možné souhlas svěřenského nástupce nahradit soudem. V případě druhé výjimky se souhlas svěřenského nástupce vůbec nevyžaduje a to proto, že přední dědic chce věc zcizit nebo zatížit za účelem úhrady zůstavitelových druhů.

Svěřenský nástupce se dědicem stává v tzv. následném řízení o pozůstalosti po splnění podmínky, na kterou je jeho dědictví navázáno. Svěřenský nástupce má v rámci následného řízení o pozůstalosti práva dědice a může tak uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Pokud tak učiní, bude se pozůstalost sepisovat ke dni, kterým pominulo odsunutí dědického práva. Pro ocenění aktiv a pasiv pozůstalosti je rozhodný den, kterým pominulo odsunutí dědického práva. Za účelem ochrany práva na aktiva pozůstalosti umožňuje zákon svěřenskému nástupci požádat předního dědice (resp. notáře) o sestavení inventáře. Inventář je kompletní přehled dědictví, které přední dědic po zůstaviteli nabyl. Na základě uvedeného je možné posoudit, zda přední dědic nevybočil z rámce práv a povinností poživatele. V případě, že se svěřenský nástupce domnívá, že došlo ke krácení jeho vlastnického práva, má právo domoci se u soudu ochrany proti excesům ze strany předního dědice. Poté, co svěřenský nástupce nabude dědictví, je aktivně legitimován k podání žaloby na náhradu škody proti svému předchůdci nebo proti jeho dědicům.

Úspěšný případ – Neplatnost vydědění

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – Neplatnost vydědění

Pomohli jsme klientovi rychle a efektivně získat podíl na dědictví.

Klient se obrátil na naši advokátní kancelář v rámci probíhajícího řízení o pozůstalosti, jakožto potomek zůstavitele. Zůstavitel však podle tvrzení ostatních dědiců klienta vydědil. Naším úspěchem bylo důkladné odůvodnění neplatnosti vydědění, které v závěru vedlo k dohodě mezi dědici, čímž náš klient obdržel to, co mu po právu náleželo.

Řízení o pozůstalosti jsou často po právní stránce, a též po stránce emoční, složitou záležitostí. Mnohokrát se ukáže mnohem výhodnějším postupem uzavření dohody, namísto dlouhotrvajících soudních sporů, a to i v případě vysokých šancí na kladný rozsudek. 

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner nabízí profesionální služby v oblasti dědického práva a náš tým je připraven Vám být oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci a trápí Vás potíže s řízením o pozůstalosti, neváhejte a obraťte se na nás.

Jak se bránit proti vydědění?

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak se bránit proti vydědění?

Řešíte v rodině dědictví a dozvíte se, že jste byli vyděděni. Co z právního hlediska vydědění znamená? Koho lze vydědit, z jakých důvodů a dá se proti vydědění nějak bránit? Na následujících řádcích si přiblížíme, co si pod institutem vydědění představit, kdy jej lze použít a jaké jsou způsoby obrany proti němu.

Vydědění

Dle ustanovení § 1646 an. občanského zákoníku je vyděděním vyloučení nebo zkrácení práva nepominutelného dědice na jeho povinný díl, a to ze zákonných důvodů. Toto vymezení však není pro přehledné zorientování se v problematice dostačující. Pojďme si jej tedy rozebrat, a pojmy jako je nepominutelný dědic, povinný díl a zákonné důvody si blíže vysvětlit.

Nepominutelní dědicové a povinný díl

V rámci dědického práva lze dědice rozdělit na dědice pominutelné a dědice nepominutelné. Do kategorie nepominutelných dědiců spadají děti zůstavitele, a pokud tyto nedědí, tak sem spadají i jejich děti. Pominutelnými dědici jsou pak všichni ostatní. 

Nepominutelné dědice, jak už sám název napovídá, nelze pominout, mají totiž právo na povinný díl z pozůstalosti. Povinný díl z pozůstalosti by se dal vyjádřit jako peněžitá částka, která odpovídá hodnotě takového dílu z pozůstalosti, na který by nepominutelný dědic měl právo, pokud by se postupovalo dle zákonné dědické posloupnosti. V případě, že je nepominutelný dědic nezletilý, má právo na tři čtvrtiny dílu pozůstalosti, který by mu ze zákona připadl, naproti tomu zletilý dědic má právo na jednu čtvrtinu zákonného dílu z pozůstalosti.

Pro lepší představitelnost si uveďme příklad. 

Zemře Adam, otec rodiny, který má manželku Annu a dvě děti, nezletilého Aloise a zletilou Emu. Zanechá po sobě platnou závět, ve které jako dědice povolá svou manželku a nejlepšího kamaráda Petra. 

Pokud by neexistovala úprava povinného dílu pro nepominutelné dědice, pozůstalost by si rovným dílem rozdělili Petr a Anna. V naší právní úpravě, která však nepominutelné dědice a povinné díly zná, by bylo třeba rozdělit pozůstalost jinak, protože dvě děti Adama by musely dostat povinný díl, a to bez ohledu na to, že se o nich Adam ve své závěti nezmínil. 

Výpočet povinného dílu je pak jednodušší, než se zdá. Ema, Alois a Anna, tedy děti a manželka zůstavitele, by dle zákonné posloupnosti spadali do první dědické třídy a pozůstalost by si tudíž rozdělili mezi sebe na 3 díly, 1/3  pozůstalosti by byla zákonným dílem každého z nich. Nezletilý Alois by ze své 1/3 získal 3/4, tedy dohromady 3/12 (tj. 1/4) pozůstalosti. Zletilá Ema by ze své 1/3 získala  1/4, tedy 1/12 pozůstalosti. Z pozůstalosti by po rozdělení povinných dílů zbylo 8/12 a ty by si rozdělili Anna s Petrem, jak to zamýšlel v závěti Adam, každý z nich by tedy dostal 4/12 (tj. 1/3) pozůstalosti. 

Děti Adama by tedy dědily přesto, že je Adam za své dědice v závěti nepovolal. Pokud by si Adam přál, aby Alois a Ema nedědili vůbec nebo dědili méně, musel by je vydědit. Vydědit lze tedy pouze nepominutelné dědice, neboť nikdo jiný ze zákona nutně dědit nemusí. Vydědění však také není úplně svévolné. V zákoně je přesně stanoveno, z jakých důvodů lze nepominutelného dědice vydědit. Pokud by se stalo, že bude nepominutelný dědic vyděděn pro jiný, než stanovený důvod bude vydědění neplatné a nepominutelnému dědici nárok na povinný díl vznikne.

Důvody pro vydědění

Důvody pro vydědění, které zákon umožňuje, jsou dle ustanovení § 1646 občanského zákoníku čtyři, a to, že nepominutelný dědic:

  1. Byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
  2. Neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi
  3. Neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem
  4. Vedl trvale nezřízený život

Dále může zůstavitel nepominutelného dědice tzv. překročit a povinný díl zůstavit přímo dětem nepominutelného dědice. K tomuto by se mohl uchýlit ve chvíli, pokud by hrozilo, že nepominutelný dědic pro své potomky nezanechá ani povinný díl, protože je příliš zadlužen nebo se chová marnotratně.

Jak se proti vydědění bránit?

Pokud by nepominutelný dědic se svým vyděděním nesouhlasil a mezi ostatními dědici by bylo sporné, zda došlo či nedošlo k jeho platnému vydědění, odkázal by notář nepominutelného dědice, aby své právo na povinný díl uplatnil žalobou u soudu. Rozhodovat o takové žalobě by notáři nepříslušelo, protože dědické řízení je řízením nesporným a u tvrzeného neplatného vydědění by šlo o spornou záležitost a musel by ji tudíž projednat soud. Lhůtu k podání této žaloby stanoví notář, nesmí ji však stanovit kratší než 2 měsíce. Aby byl nepominutelný dědic se svou žalobou úspěšný, bude muset tvrdit a prokázat, že důvod k vydědění nebyl pravdivý.

Pokud by však mezi dědici bylo nesporné, že důvody vydědění nebyly dány, nemusí se žaloba podávat a přímo notář v dědickém řízení může rozhodnout, že neprávem vyděděný potomek se stal dědicem zůstavitele. 

Pokud byste měli k postupu obrany proti vydědění další dotazy nebo jste potřebovali pomoc s formulací žaloby proti platnosti vydědění, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře.

Jak postupovat, když nechcete dědit?

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak postupovat, když nechcete dědit?

Náleží Vám dědické právo, ale nechcete dědit? Pro takovou situaci zákon nabízí jistá řešení. Setkat se můžeme s třemi možnostmi: zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví.

Zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědického práva je úkon, který je možné udělat již za života zůstavitele. Ke zřeknutí se dědického práva dochází na základě smlouvy, která má povahu veřejné listiny a obsahuje jasnou domluvu se zůstavitelem, že tento potenciální dědic se zříká svých dědických práv a pokud se strany nedohodnou jinak, pak toto zřeknutí se dědického práva platí i vůči potomkům potenciálního dědice.

Odmítnutí dědictví

V rámci dědického řízení může ze strany dědice dojít k tzv. odmítnutí dědictví. Dědicem je ten, komu svědčí dědické právo z dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona.  Dědic, kterému svědčí dědické právo z dědické smlouvy, může dědictví odmítnout jen, pokud to ve smlouvě není vyloučeno.

Dojde-li k odmítnutí dědictví nepominutelným dědicem, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. V takovéto situaci by se z dědice stal věřitel s právem na výplatu peněžní částky, která by byla rovná jeho povinnému dílu.

Odmítnutí dědictví je nutné ve lhůtě jednoho měsíce stanovené notářem jako soudním komisařem formou prohlášení bez podmínek či výhrad. Po uplynutí lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout zaniká.

Vzdání se dědictví

Ke vzdání se dědictví dochází až po smrti zůstavitele a může být bezplatné i úplatné. Pokud by vzdání se dědictví bylo úplatné, není možné, aby tato úplata byla poskytnuta z majetku v pozůstalosti. Ke vzdání se dědictví není potřeba schválení soudu ani souhlas ostatních dědiců, vyjma toho dědice, vůči kterému bude vzdání se dědictví učiněno.

Nejčastěji ke vzdání dědictví dochází podle zákonné posloupnosti v první dědické skupině, kdy jeden z dědiců má zájem, aby dědictví připadlo jinému členu rodiny. Pokud by došlo ke vzdání dědictví ve prospěch více dědiců, tak se mezi ně jeho dědický podíl rozdělí tak, jak to odpovídá souhlasným projevům vůle zúčastněných.

Možností, jak se vzdát dědictví je několik, dědictví se lze vzdát zcela nebo zčásti. Pokud se dědic vzdává jen části svého podílu, tak vystupuje v řízení o pozůstalosti stále jako dědic i poté. Jestliže dojde ke vzdání se dědictví zcela, přestává tento dědic být dále dědicem a už se jím nikdy znovu nestane, ani když se objeví další majetek zůstavitele.

 Poté co byl dědic vyrozuměn o svém dědickém právu a o možnosti dědictví odmítnout a neučiní tak, se může dědic dědictví vzdát ve prospěch jiného dědice až do doby:

  • Než bude se všemi dědici uzavřena dohoda o výši dědických podílů,
  • Než bude se všemi dědici uzavřena dohoda o rozdělení pozůstalosti
  • Nebo než soudní komisař vydá usnesení o potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy Vám svědčí dědické právo, a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Se zastupováním klientů v dědickém řízení máme bohatou zkušenost a určitě dokážeme pomoci i Vám.

Jak sepsat závěť, aby byla platná

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak sepsat závěť, aby byla platná

Dle občanského zákoníku je závěť odvolatelným projevem vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Dá se tedy říci, že závěť je svobodným rozhodnutím zůstavitele o tom, jak bude s jeho majetkem zacházeno po jeho smrti. Jedná se o projev vůle, který je v dědickém řízení silnější než zákonná posloupnost, a proto pokud závěť splňuje všechny náležitosti a neopomíjí neopominutelné dědice, bude jí dána přednost před děděním ze zákona. Obsah závěti je vždy vykládán tak, aby zůstaviteli bylo co nejvíce vyhověno. Zůstavitel může v závěti uvést podmínku, doložení času nebo příkaz, a kromě toho může povolat vykonavatele závěti.

Existuje několik způsobů, jak pořídit závěť a podle toho rozlišujeme i druhy závěti. Až na výjimky, kdy zákon připouští úlevy, vyžaduje závěť písemnou formu. Závěť může být pořízena buďto veřejnou nebo soukromou listinou. Závěť pořízena soukromou listinou je napsaná buď vlastní rukou zůstavitele, pak jde o závěť holografní, nebo nenapsaná vlastní rukou, ale za přítomnosti svědků, kdy jde o závěť alografní. Alografní závěť musí být vlastní rukou podepsána a zůstavitel musí před dvěma současně přítomnými svědky výslovně prohlásit, že se jedná o jeho poslední vůli. V závěti je třeba svědky identifikovat, tedy svědek by měl k závěti připojit svůj podpis, jméno a příjmení a např. datum narození, adresu trvalého bydliště. Případně se ještě rozlišuje tzv. závěť nevidomého zůstavitele a závěť s úlevami.

Závěť s úlevami se připouští jen ve zvláštních situacích, kdy se zůstavitel nachází v bezprostředním ohrožení života. Takováto závěť je pořizována ústně a za přítomnosti svědků. Svědci si o této závěti mohou pořídit záznam, anebo bude obsah závěti zjištěn výslechem svědků, který se zaznamená do soudního protokolu. Takto pořízená závěť se považuje za veřejnou listinu a je možné ji realizovat před starostou obce, velitelem námořního plavidla, letadla, anebo před velitelem vojenské jednotky ČR.

Při sepsání závěti je důležité, aby zůstavitel byl k takovému právnímu jednání způsobilý. Podstatnou náležitostí samotné závěti pak je povolání dědice nebo více dědiců. Zůstavitel může v závěti určit, zda zanechává jedné osobě celou pozůstalost nebo např. v procentech či zlomcích určit, kolik kterému z dědiců náleží, popř. konkrétně specifikovat určitou věc pro konkrétního dědice. Pokud zůstavitel v závěti neurčí, co komu nebo v jakém poměru zanechává, bude platit, že podíly všech dědiců povolaných v závěti jsou shodné.

Další podstatnou náležitostí závěti, která nelze nijak nahradit, je podpis zůstavitele. Jedinou úlevou od podpisu zůstavitele je situace, kdy zůstavitel trpí nějakým smyslovým postižením a jeho schopnost číst, psát nebo se jinak dorozumívat je omezena. V tomto případě je potřeba, aby při projevení zůstavitele byli současně přítomni tři svědci, kteří rozumí způsobu dorozumívání, jaký zůstavitel zvolil a jeden z nich závěť sepíše a druhý přečte zvoleným dorozumívacím způsobem.

V některých případech zákon ukládá povinnost sepsat závěť formou notářského zápisu, jedná se o tyto případy:

  • Osoba, která dovršila 15let, ale dosud nenabyla plné svéprávnosti
  • Osoba omezená na svéprávnosti
  • Osoba pořizující závěť pro vznik nadace či svěřenský fond
  • Osoba pořizující závěť pro případ smrti osoby negramotné (osoba, která neumí číst a psát)
  • Osoba pořizující závěť ve prospěch osoby, která o něj pečuje ve zdravotnickém či sociálním zařízení

V neposlední řadě je také důležité vědět, že závěť se dá zrušit. Závěť může zrušit jen zůstavitel a to buďto odvoláním, tedy výslovně projevem vůle nebo mlčky – zničením nebo vydáním ze sbírky notářských zápisů notáře zpět pořizovateli. Další příkladem, kdy dojde ke zrušení závětí, je situace, kdy zůstavitel napíše závěť pozdější, pro tyto případy je v závěti vhodné uvádět datum sepsání. Účinky zrušení závěti nenastanou, pokud listinu zničí někdo jiný než zůstavitel, problematické pak ale je dokázat existenci a obsah závěti.

Rádi Vám se závětí pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Postup: Odmítnutí dědictví

Postup: Odmítnutí dědictví

Určitě si každý z nás dovede představit situaci, ve které pro dědice nebude výhodné přijmout dědictví a raději by dědictví vůbec nenabyl. Jednou z možností, jak dospět k tomu, aby dědic žádný majetek po zůstaviteli nezdědil, je odmítnutí dědictví.

Pro upřesnění dodáváme, že majetek tvoří jak aktiva, tak pasiva. To znamená, že součástí dědictví nemusejí být pouze aktiva, ale i dluhy. Pakliže dluh v konečném výsledku přesahuje aktiva a dědici toto bude známo, budou to zpravidla tyto situace, kdy dědic nebude chtít dědictví přijmout, a tedy ho bude chtít odmítnout. Rovněž uvádíme, že odmítnutí dědictví lze platně učinit až po smrti zůstavitele. V tomto je zásadní odlišnost od institutu zřeknutí se dědického práva.

Institut odmítnutí dědictví upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svých ustanoveních § 1485 – 1490. Úvodní ustanovení k dané problematice stanoví, že dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Současná právní úprava vychází z toho, že nelze dědice nutit k tomu, aby dědictví přijala. Zároveň není třeba aktivního projevu vůle k tomu, aby k nabytí dědictví skutečně došlo. Podle minulé právní úpravy totiž platilo, že dědic musel podat tzv. dědickou přihlášku, která zahrnovala prohlášení, že osoba chce být dědicem.

Odmítnutí dědictví je zásadně časově omezené a zásadně platí, že uplyne-li lhůta k odmítnutí dědictví a dědic dědictví neodmítne, stane se povolaný dědic dědicem se všemi důsledky s tím souvisejícími a dědictví již nemůže odmítnout. Ustanovení § 1487 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu a že dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Výjimka z jednoměsíční lhůty je stanovena pro ty, kteří žijí v zahraničí. Tito lidé mohou odmítnout dědictví v tříměsíční lhůtě. Zákon také stanoví, že pokud zde jsou důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.

Právní úprava však pro některé osoby omezuje možnosti odmítnutí dědictví. Je tomu tak například v případě, kdy je dědic právním předpisem či rozhodnutím soudu omezen ve svém právu disponovat se svým majetkem. Další příklad je uveden v insolvenčním zákoně, který stanoví, že právní jednání, kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatné. Podobné platí i v případě schválení oddlužení, i zde právní jednání, kterým dlužník (dědic) za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatné. Rovněž stát, který nabývá dědictví jako odúmrť, nemůže dědictví odmítnout (§ 1634 odst. 1).

Zákon ve svém ustanovení § 1486 stanoví, že odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

Zákon však také stanoví situace, kdy je odmítnutí dědictví neplatné či nicotné. Neplatné je podle ustanovení § 1489 tehdy, když odmítne dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti. K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li již dědic svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout (nicotnost).

Na závěr si Vám dovolujeme připomenout, že odmítnutí dědictví může za dědice učinit i zmocněnec. Zmocněnec však takto může učinit pouze na základě speciální plné moci (§ 1485 odst. 2)

Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás dobré odmítnout dědictví případně máte k této problematice další otázky, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář.

Vydědění

Vydědění můžeme definovat jako pořízení zůstavitele, kterým nepominutelnému dědici upírá právo na povinný díl nebo toto jeho právo krátí. K vydědění může dojít pouze z důvodů, které stanovuje zákon a formou zákonem předepsanou. Je tedy možné jen ve vztahu k nepominutelnému dědici, protože jen on má právo na povinný díl.

Kdo jsou nepominutelní dědici?

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Mezi nepominutelné dědice nepatří pozůstalý manžel. Pokud by chtěl zůstavitel u jiných dědiců zkrátit nebo úplně vyloučit jejich dědický podíl, může tak učinit pořízením pro případ smrti, které nebude mít charakter vydědění, především závětí. Další možností zůstavitele je sepsat tzv. negativní závěť, kterou vyjádří vůli, aby po něm určitá osoba nedědila.

Co musí obsahovat prohlášení o vydědění?

Prohlášení o vydědění musí obsahovat tyto náležitosti: datum, identifikační údaje zůstavitele a vyděděné osoby a na závěr samozřejmě podpis. Jste-li zůstavitelem, můžete vydědit nepominutelného dědice pouze ze zákonem stanovených důvodů. V prohlášení o vydědění může být důvod vydědění uveden, povinností to ovšem není a neplatnost prohlášení to nezpůsobí. Je to novinka oproti dosavadní zákonné úpravě, občanský zákoník platný do 31. 12. 2013 podmiňoval platnost prohlášení o vydědění uvedením důvodu vydědění.

Důvody k vydědění

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že neexistuje žádný podstatný důvod pro to, aby zůstavitel své rozhodnutí o vydědění nepominutelného dědice zdůvodňoval, jelikož tento důvod bude oběma velmi dobře známý a není třeba, aby se o tom dozvěděli další lidé. Závisí na tom však to, kdo ponese důkazní břemeno ohledně prokázání toho, zda zákonný důvod vydědění byl nebo nebyl dán: nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Pokud by zůstavitel důvod vydědění uvedl a nepominutelný dědic s ním nesouhlasil, musel by podat žalobu a v rámci soudního řízení prokazovat, že u něj důvod vydědění uvedený zůstavitelem nenastal, nesl by tedy důkazní břemeno. To, zda existuje zákonný důvod k vydědění se prokazuje k okamžiku smrti zůstavitele, nikoliv k okamžiku, kdy zůstavitel projev vůle sepsal.

Jak nám říká občanský zákoník, zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Tyto důvody jsou záměrně formulovány obecně, aby byla odstraněna předešlá kazuistická úprava.

Zákonné důvody k vydědění

Stav nouze

K naplnění prvního důvodu je potřeba především to, aby se zůstavitel ocitl ve stavu nouze, tedy ve stavu, ve kterém zůstavitel nemá možnost se sám o sebe postarat (takovým stavem může být například vážná nemoc nebo sociálně těžká situace), zůstal v této situaci odkázán na pomoc druhých a aby se mu v tomto stavu nedostalo od nepominutelného dědice, tedy vlastního syna nebo dcery potřebné pomoci. Pod pojem nouze můžeme zařadit i stáří.

Zájem o zůstavitele

Pravděpodobně velmi sporná bude oblast projevování opravdového zájmu o zůstavitele. Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 3992/2008 plyne, že zájem, který by měl potomek o zůstavitele projevovat, je potřeba posuzovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Pokud je skutečnost, že potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem důsledkem toho, že zůstavitel neprojevuje zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení zájmu potomkem mohlo být důvodem pro vydědění. V pořádku ale určitě nebude situace, kdy dítě celá léta své rodiče, kteří se o něj vždy řádně starali, žádným způsobem nekontaktuje, ačkoliv mu v tom nic nebrání a rodiče o kontakt stojí. Dále Nejvyšší soud judikuje, že nelze klást na roveň chování rodiče, který o dítě neprojevuje zájem prakticky od samého dětství, a chování dítěte, které v důsledku toho neprojevuje zájem o rodiče.

Odsouzení nepominutelného dědice

Třetím zákonným důvodem vydědění je odsouzení nepominutelného dědice pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. Tuto zvrhlou povahu je třeba posoudit z hlediska obecné morálky, ale i se zřetelem k tomu, nakolik se konkrétní trestný čin dotýká zůstavitelovy cti a cti jeho rodiny. Důvodová zpráva uvádí, že kdo byl například sám odsouzen jako recidivista za opakované krádeže, těžko může vydědit potomka odsouzeného také za krádež.

Nezřízený život dědice

Jako poslední důvod k vydědění je uvedena skutečnost, že nepominutelný dědic vede trvale nezřízený život. Vedením nezřízeného života judikatura rozumí především závislost na alkoholu, drogách, hazardních hrách, zanedbání povinné výživy, zadlužování bez zjevné možnosti dluhy splácet, opatřování prostředků k životu nekalým způsobem, trvalé vyhýbání se práci, promrhávání rodinného majetku apod. Aby bylo takové vedení nezřízeného života trvalé, musí vykazovat známky kontinuálnosti, tedy nikoliv nahodilosti či ojedinělosti, a dlouhodobosti, kdy už zpravidla nelze očekávat návrat k běžnému způsobu života tak jak ho vnímá většinová společnost.

V případě, že vyděděný nepominutelný dědic zůstavitele přežije, nedědí ani potomci tohoto dědice, jedině pokud by zůstavitel projevil jinou vůli. Naopak pokud se nedožije smrti zůstavitele, jeho potomci dědí. Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je zde důvodná obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Lze si pod tím představit například situaci, kdy dítě neúspěšně podniká, má značné dluhy a jakmile by zdědilo majetek, přišla by pak o něj celá jeho rodina, protože by se musely uspokojit nároky věřitelů. Učinit tak zůstavitel může pouze tak, že se povinný díl nepominutelného dědice zůstaví jeho dětem, případně dalším potomkům.

Pokud potřebujete podat prohlášení k vydědění, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

Odkaz v dědickém řízení

V případě dědictví na vás přechází majetek i dluhy, když dostanete něco odkazem, dluhy vás trápit nemusí. Odkaz neboli legát je institutem dědického práva, který zavedl občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014, kterým zůstavitel zřizuje pohledávku odkazovníka a osobu obtíženou odkazem zatěžuje dluhem. Dědic, jako osoba obtížená odkazem a odkazovník jsou tedy ve vzájemném postavení dlužníka a věřitele. Mohou se dohodnout i mimo dědické řízení na tom, že namísto předání konkrétně určených věcí dědic odkazovníku například uhradí finanční částku.

Kdo je odkazovník?

Zatímco dědic nabývá celou pozůstalost nebo podíl na ní, odkazovníkem je ten, komu zůstavitel zůstaví jednotlivou věc, třeba cenný obraz, ale i autorské právo, nebo věci určené druhově, například peníze, případně pohledávku na zřízení určitého práva. Tuto věc musí odkazovníku předat dědic, což poněkud snižuje jistotu splnění odkazu. O tom, že byl odkaz zřízen, je však nutno v průběhu dědického řízení odkazovníka informovat, což má na starosti notář.

Jaký je rozdíl mezi dědicem a odkazovníkem?

Rozdíl mezi dědicem a odkazovníkem neboli legatářem tkví v odpovědnosti za dluhy zůstavitele, odkazovníka totiž nezatěžuje povinnost přispět na úhradu zůstavitelových dluhů. V zahraničí jsou odkazy velmi často využívány k dobročinným a všeobecně prospěšným účelům, odkazovníky tedy bývají muzea, galerie a jiné kulturní instituce, charitativní a humanitární organizace, církve, zoologické zahrady, občanská sdružení, politické strany a hnutí a podobně.

Dalším rozdílem mezi dědictvím a odkazem je procesní stránka věci. Dědictví projednává a potvrzuje soud, zato právo na odkaz uplatňuje odkazovník přímo vůči povinné osobě, kterou zůstavitel určil pořízením pro případ smrti. Odkaz se zřizuje tak, že v pořízení pro případ smrti zůstavitel nařídí určité osobě, zpravidla dědici, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkaz tedy může být zřízen závětí, dovětkem i dědickou smlouvou. Předpokladem platnosti odkazu je platnost zůstavitelova pořízení pro případ smrti.

Kdy nabývá právo na odkaz?

Obecně odkazovník nabývá právo na odkaz nejdříve smrtí zůstavitele, zůstavitel však vznik tohoto práva může spojit s jiným okamžikem, například splněním určité podmínky. Podmínka však nesmí být nesmyslná, nezákonná, v rozporu s dobrými mravy. Vlastnickým titulem odkazovníka je pořízení zůstavitele pro případ smrti.

Zůstavitel může odkaz kdykoliv odvolat, a to buď způsobem, kterým se odvolává závěť, tedy výslovným projevem vůle zůstavitele ve stejné formě, jaká je předepsaná pro závěť nebo tím, že zůstavitel zničí danou listinu s odkazem. Dále existuje domněnka odvolání odkazu „mlčky“, ne výslovným projevem vůle, ale jiným jednáním. Jedná se o vyvratitelné domněnky, lze tedy prokázat, že popsaným jednáním neměl zůstavitel v úmyslu odkaz odvolat. Účinky odvolání odkazu, pokud není prokázán opak, má i to, že zůstavitel odkázanou věc zničí či zcizí a znovu ji nenabude. Odkaz v takovém případě platí za odvolaný. Kdyby k tomu však došlo zaviněním jiné osoby či po smrti zůstavitele, náleží odkazovníku peněžitá náhrada.

Je možné odkaz odmítnout?

Odkaz je možné stejně jako dědictví odmítnout. Pokud odkazovník prohlásí, že odkaz nechce, hledí se na něj, jako by právo na odkaz vůbec nenabyl. Odmítnutí odkazu vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu a lze ho odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud odkazovníka vyrozuměl o jeho právu odkaz odmítnout a o následcích takového odmítnutí. Pokud by odkazovník pobýval v zahraničí, činí lhůta pro odmítnutí odkazu tři měsíce.

Co může být předmětem odkazu?

Předmětem odkazu zpravidla bývá věc náležející do pozůstalosti. Odkazem však může být i právo na zřízení reálného břemene či služebnosti, například když zůstavitel povolanému dědici zůstaví nemovitou věc s příkazem zřídit na této nemovité věci stanovené reálné břemeno ve prospěch odkazovníka.

Odkazem může zůstavitel pamatovat i na určitou skupinu osob, například na sociálně slabé nebo na chudé děti v Africe. Stejně tak může zůstavitel odkaz zůstavit na dobročinný či podobný účel. Je pouze na zůstaviteli, aby určil, jak se odkaz rozdělí mezi takovou skupinu. Pokud tak neučiní, má právo volby dědic. Pokud by nemohl dědic, určí odkazovníky soud.

Pokud řešíte dědictví či odkaz, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

Dluhy v dědictví

DOTAZ: Nedávno mi zemřel otec a nezanechal po sobě žádnou závěť. U notáře jsem se dozvěděla, že jedinými zákonnými dědici jsem já a můj bratr a také to, že v dědictví je několik dluhů. Chtěla jsem se zeptat, jestli ony dluhy mohou přejít na mě a na bratra, anebo jestli smrtí otce zanikly?

Zdědění pozůstalosti

Pozůstalost je brána jako souhrn jmění, který zahrnuje jak majetek, tak i případné dluhy. Z tohoto souhrnu se pak dle závěti, je-li sepsána, nebo dle zákonné posloupnosti, přiznávají podíly na pozůstalosti jednotlivým dědicům. Ti tak mohou zdědit pozůstalost, která je předlužena a získají rázem ještě více starostí než předtím. 

Pozůstalost zatížená dluhy

Naštěstí jsou zde možnosti, jak se vyhnout tomu, aby na vás přešla pozůstalost, která je zatížena dluhy. První z nich pro vás již není aktuální, nicméně je vhodné ji zmínit. V případě, že možný dědic ví již za života zůstavitele, že jeho pozůstalost bude předložená a na něj by tak přišly pouze dluhy, které by musel věřitelům splatit, mlže se svého dědického práva zřeknout. Tato možnost se však nabízí pouze za života zůstavitele, neboť je vyžadováno sepsání smlouvy mezi případným dědicem a zůstavitelem o zřeknutí se dědického práva.

Vzdání se dědictví

Další možnost se nabízí v případě dědického řízení před soudem, kde se můžete vzdát dědictví ve prospěch jiného dědice – ve vašem případě vašeho bratra. Zde ale pozor! Dědic, v jehož prospěch se svého dědického podílu vzdáváte, s tím musí souhlasit. Těžko si tak můžeme představit situaci, kdy předmět dědického řízení bude předlužená pozůstalost, a jeden dědic s radostí přijme podíl dědice druhého.

Odmítnutí dědictví

Poslední, třetí možnost, se jeví jako nejjednodušší. Nepotřebujete k ní sepsání smlouvy s nebožtíkem, ani souhlas třetí osoby se vzdáním se dědického podílu v její prospěch. Stačí, odmítne-li dědictví výslovným prohlášením vůči soudu. Zákon zde však stanovuje pouze měsíční lhůtu, ve které může dědic svůj podíl odmítnout. Tato lhůta začíná běžet ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o vašem právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí.

Soupis pozůstálosti

V případě, kdy si nejste jisti, jestli se jedná o předluženou pozůstalost, doporučuji navrhnout, aby byl proveden soupis pozůstalosti. Soupis pozůstalosti nařizuje soud, kdy dochází k určení hodnoty majetku se zohledněním všech dluhů zůstavitele.

Pokud potřebujete pomoci v dědickém řízení nebo poradit s dalším postupem, prosím neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

Dědická smlouva prakticky

Dědická smlouva je v oblasti dědického práva novinkou, zavedl ji totiž „nový“ občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Sepsání dědické smlouvy umožňuje zůstaviteli, aby se již za svého života dohodl o dědictví se svými dědici nebo odkazovníky. Dědickou smlouvu mohou pořídit jen osoby plně svéprávné, pro její uzavření se vyžaduje forma veřejné listiny, tedy notářský zápis, a zůstavitel tak může pořídit jen o třech čtvrtinách pozůstalosti. Pokud by zůstavitel chtěl svému smluvnímu dědici zanechat i poslední čtvrtinu, musel by tak učinit jedině závětí.

Sepsání dědické smlouvy

Notář, který sepíše dědickou smlouvu, zajistí pro případ smrti její zápis do Evidence právních jednání, vedené Notářskou komorou ČR. Na rozdíl od ostatních pořízení pro případ smrti je dědická smlouva dvoustranným právním jednáním, zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a nemůže proto být zrušena pouze jednou smluvní stranou. Na straně smluvních dědiců nebo odkazovníků může být neomezený počet osob, záleží jen a pouze na vůli smluvních stran.

Riziko a negativní obsah

Dědická smlouva může mít i negativní obsah, což znamená, že může obsahovat dohodu se zákonnými dědici o tom, že se dědictví zřeknou a dědictví nabude dědic smlouvou určený. Takový dědic zároveň ani nemusí být smluvní stranou, ale třetí osobou, která není účastníkem smlouvy. Pokud z nějakého důvodu dědic povolaný dědickou smlouvou nedědí, platí, že zřeknutí se dědictví pozbývá právních účinků.

Dědická smlouva nebrání zůstaviteli, aby se svým majetkem nakládal za svého života tak, jak uzná za vhodné, pokud ale kupříkladu uzavře darovací smlouvu tak, že to není s dědickou smlouvou slučitelné, například když dědická smlouva určuje někomu do dědictví dům, který zůstavitel za svého života daruje jiné osobě, může se smluvní dědic pokusit dovolat se neúčinnosti takového jednání. Obecně však je věcí svobodného rozhodnutí zůstavitele, komu jaký majetek stanoví a nic mu nebrání v tom, aby věci, o nichž pořídil dědickou smlouvu, za svého života prodal, zatížil je zástavou, a podobně. Ten, kdo je za dědice povolán, nemůže své právo převést na jiného, pouze pokud by tak bylo výslovně stanoveno ve smlouvě.

Práva a podmínky

Práva, která z dědické smlouvy plynou, lze vázat na splnění podmínky. Nepřihlíží se k takové podmínce, jejíž splnění je nemožné. Nezákonné či nesrozumitelné podmínky jsou neplatné. Podmínka může být stanovena jako odkládací, pokud na jejím splnění závisí, zda dědic dědictví nabude, např. že vnučka zdědí dům až poté, co získá vysokoškolský magisterský titul z právnické fakulty, anebo rozvazovací, pokud jejím splněním dědic o své dědictví přijde, např. bratranci zůstavíte Mazdu CX-5, avšak pouze po dobu trvání jeho života.

Dědická smlouva v manželství

Manželé se mohou jednou dědickou smlouvou povolat za dědice navzájem. Tuto dědickou smlouvu mohou manželé uzavřít jen jako vzájemné pořízení pro případ smrti, kdy manželé jsou sobě navzájem smluvními dědici. Zákon neumožňuje, aby manželé dědickou smlouvu uzavřeli ve prospěch třetí osoby, která není účastníkem smlouvy, např. svého dítěte. Takovou smlouvu mohou uzavřít i snoubenci pro případ vzniku manželství, tedy s odkládací podmínkou, smlouva se pak stane účinná až vznikem manželství. Dojde-li k zániku manželství, smlouva nadále trvá. Pokud by tomuto chtěli manželé zabránit, museli by si to v dědické smlouvě výslovně ujednat. Jinak se po zániku manželství může každý z manželů domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud tomuto návrhu nevyhoví v případě, že návrh směřuje proti tomu z manželů, který rozvrat manželství nezpůsobil a s rozvodem nesouhlasil. 

Pokud potřebujete pomoci v dědickém řízení nebo zhotovit dědickou smlouvu, prosím neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích